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公司品牌设计公司分享:什么是商标,如何保护品牌版权?

2021-05-20

在您开始理解版权之前,版权是一个无形但强大而又无限扩展的概念,它统治着我们彼此之间的许多往来,您必须首先了解它不是什么。版权不是商标的两个方面是商标和专利。这三种形式的知识产权更像表亲,而不是三胞胎,但是很多人,甚至律师和法官,都将它们弄糊涂了。


版权与商标和专利的比较

尽管这三种保护人们想象的产品,但是版权,商标和专利是截然不同但互补的知识产权。每种法规均受不同的联邦法律管辖。美国专利法规源于《宪法》的相同条款,该条款引起了我们的版权法规。公司品牌设计公司的联邦商标法起源于《宪法》的“商业条款”,赋予国会监管州际贸易的权力。只有我们的联邦政府对版权进行规范;版权注册是由美国国会图书馆部门的版权局授予的。同样,只有联邦政府才能授予专利。但是,尽管联邦政府批准了商标注册,但所有五十个州也都批准了商标注册。


版权

自1978年1月1日以来,在美国,只要创作者以有形形式“固定”有版权保护的作品,就会创建版权。在大多数情况下,版权将一直保留到受版权保护的作品的创作者去世后七十年;版权保护期满后,公司品牌设计公司据说某作品已属于“公共领域”,任何人都可以自由使用它。版权的注册可以增强创建者通过创建行为自动获得的权利,但这并不是版权保护所必需的。版权拥有者权利的主要限制是,版权仅保护特定的表达方式的想法,而不是想法本身。这意味着几个人可以基于相同的想法创作受版权保护的作品;实际上,除非一件作品的创作者复制了另一件作品,否则无论一件作品与另一件作品有多相似,都不会构成侵权。


商标

商标是文字或标识的产品或服务,以消费-ERS符号。与版权不同,公司品牌设计公司在版权中,创作者从受版权保护的作品开始就拥有受保护的权利,而商标的权利仅通过在商业中使用商标而产生,然后属于将商标应用于其产品的公司,而不是对个人的商标。谁想出了名称或设计了成为商标的徽标。粗略地说,公司根据其使用商标的期限和地理范围直接获得商标的权利;通常,首先使用商标的公司比该商标后来使用相同产品或服务的任何其他公司都享有该商标的权利。未经授权使用商标就是“商标侵权”。

与版权一样,注册可以增强商标的权利,但不能创造商标。公司品牌设计公司通常在一个州内注册商标很容易,但是赋予联邦商标更大的利益的联邦商标注册更难获得。商标权的有效期限是无限期的;只要商标用于商业用途,商标所有人就拥有其受保护的权利。(有关商标的更多信息,请参阅由Allworth Press出版的Lee Wilson着的《商标指南》。)


专利申请

专利是美国专利商标局(USPTO)在有限时间内授予新发明创造者的垄断。根据专利局,

一项发明专利是由美国专利商标局授予发明人的产权。一般而言,公司品牌设计公司新的实用程序或植物专利的期限为自美国提出专利申请之日起二十年,或者在特殊情况下,自较早的相关申请提出之日起,须付费维修费。为制成品的非功能性方面使用的装饰设计授予了外观设计专利;外观设计专利自授予外观设计专利之日起有效期为十四至十五年,具体取决于专利申请的时间。美国专利授权仅在美国,美国领土和美国财产中有效。在某些情况下,可能会提供专利期限的扩展或调整。

公司品牌设计公司专利授权所赋予的权利,以法规和授权本身的用语而言,是“在美国将发明排除,制造,使用,提供出售或出售的权利排除在外”或“进口”该发明。发明到美国。授予的权利不是制造,使用,要约出售,出售或进口的权利,而是排除他人制造,使用,要约出售,出售或进口发明的权利。专利发布后,专利权人必须在没有USPTO协助的情况下强制执行该专利。


共有三种专利:

1.实用新型专利可以授予发明或发现任何新的和有用的过程,机器,公司品牌设计公司制造的物品或物质的组成或其任何新的和有用的改进的任何人;

2.外观设计专利可以授予发明任何新颖,原创和装饰性产品的人;和

3.植物专利可以授予发明,发现和无性复制任何独特和新植物品种的任何人。

发明人必须满足非常严格的标准,专利局才能为其发明授予专利;这样,即使专利的侵权者独立提出了相同的发明,发明人也可以阻止其他所有人未经许可而制造发明,甚至可以将侵权的发明进口到美国。

产品名称不受专利法保护;产品名称是商标,商标保护是在市场上获得的,而不是像专利一样被授予。而且,没有歌曲,故事,绘画或戏剧可以申请专利。公司品牌设计公司版权赋予作家和艺术家以权利,以防止他人复制其作品,但不能完全垄断创作或输入类似作品。

(有关专利法的更详细讨论,请参阅Allworth Press的Carl Battle撰写的《专利指南》,并访问美国专利商标局的网站。


版权保护要求

公司品牌设计公司根据美国版权法,一件作品必须满足三个条件才能获得版权保护。为了使作品归版权保护,必须满足所有这三个要求。

受保护的三个法定先决条件是:(1)在不能复制其他作品的意义上,该作品必须是“原创”的;(2)作品必须体现作者的某种“表达”,而不是仅由一个或多个构想组成;(3)作品必须以某种切实的表达方式“固定”。


独创性

保护的独创性条件导致明显的异常,即两个彼此相同的作品可以平等地享有版权保护的资格。公司品牌设计公司只要两部作品都没有被抄袭,就被认为是“原创”。就版权法中所使用的意义而言,“原创性”仅表示未从另一作品复制某作品,而是该作品具有独特性或不寻常性。决定了许多版权案件的法学家法学学者哈德·汉德法官以一个著名的假设示例总结了原创性要求:“如果有人用某种魔法从不知道这是要在希腊骨灰盒上创作新的济慈颂歌”,他将是一名“作者”,并且,如果他拥有版权,那么其他人可能不会复制该诗,尽管他们当然可能会复制济慈的诗。” 出于版权目的,只要不是复制引起的,两部作品之间的相似性就无关紧要。

这在版权局的做法和出版物中得到了反映:“版权局不会比较存留副本或检查注册记录来确定提交注册的作品是否类似于已经注册了版权的任何材料。版权局的记录可以包含描述或说明相同想法,方法或系统的作品的任何数量的注册。”

任何人如果认为自己的版权已受到他人创作的类似作品的侵害,则必须以版权侵权诉讼的形式向法院寻求补救,而不是版权局,版权局不对版权的独创性做出判断寻求注册的任何作品。


表达

公司品牌设计公司当前的版权法规重申了通常在版权决定中阐明的公认规则,即版权仅存在于作品中体现的表达方式中,而不存在于作品所基于的基本思想中。该法规说:“在任何情况下,无论以何种形式解释,解释,原创作品的版权保护都不会扩展到任何思想,程序,过程,系统,操作方法,概念,原理或发现。 ,说明或体现在此类作品中。” 该规则在侵犯版权的案件中起着重要作用,因为法官通常必须确定被告是从原告那里获得了受保护的表达,还是仅仅是“借用”了无法保护的想法(或“程序,过程,系统等”)。


固定

美国版权法规仅对“固定在任何有形的表达媒介中的作品进行保护”,以保护有资格获得保护的作品。。。可以直接或借助机器或设备从中感知,复制或以其他方式传达它们。” 公司品牌设计公司该法规认为固定在有形表达媒介上的作品是“由作者或在作者的授权下在复制品或录音制品中体现出来的作品,具有足够的永久性或稳定性,以使其可以被感知,复制或以其他方式传达给他人。超过短暂持续时间的时期。”

版权保护的第三个要求有时会令人们感到惊讶,他们可能没有意识到,例如,在公开的麦克“作家之夜”上表演的新歌或在才艺表演中展示的舞蹈套路,公司品牌设计公司尽管这是原创的,但其中包含受保护的表达的很大一部分,直到它在版权法规的定义内被“固定”,并且可以由目击其的任何人合法地(尽管不是道德地)复制,逐字逐句或举动迁移之后,才受到版权保护。表现。可以通过以任何形式录制其音乐和歌词的任何可理解版本或将其旋律简化为也包括其歌词的书面音乐符号来“固定”歌曲。


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